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大发pk10倍率: 據說男子被追尾一聽報警就離開 想不到是因為這事

作者: 傅俊傑
發布時間: 12-13

大发pk10倍率 :  霍根在推特上稱:“我宣布實行緊急狀态。

  原标題:90後大學生殺害嶽母和妻弟媳 二審維持死刑判決

  90後大學生殺害嶽母和妻弟媳 二審維持死刑判決

  法制晚報訊(記者 董振傑)2017年9月5日,在河南省商丘市睢縣西陵寺鎮榆廂南村發生一起慘案,一90後男子持菜刀殺害了趙蘭(化名)的母親和妻弟媳,而行兇者被證實為趙蘭的丈夫闫甯(化名),此時,闫甯的身份還是北京某大學的在讀學生。

  商丘市中級人民法院于2018年7月21日以闫甯犯故意殺人罪作出死刑判決,闫甯上訴後,二審法院日前維持原判。

  因感情糾紛以及家庭瑣事 在校大學生回老家連殺兩人

  “二審的判決結果已經下來了,兇手仍是死刑……”2018年12月12日,《法制晚報》記者看到了趙蘭轉發過來的判決書。

  在這起案件中,趙蘭的身份很特殊,她既是兇手闫甯的妻子,也是死者的家屬。因為丈夫的一念之差,闫家和趙家都成了真正意義上的受害者。而趙蘭在丈夫作案之後,早已返回娘家生活,并打掉了肚裡已經孕育六七個月的第二個孩子。

  記者看到,商丘市中級人民法院在一審判決中認為,被告人闫甯在北京一所大學的社會體育專業讀書,2012年應征入伍,2014年12月返校讀書,與妻子趙蘭婚後育有一子。兩人因為感情糾紛以及家庭瑣事發生矛盾,産生離婚之念,闫甯在電話中要求趙蘭的母親返還彩禮等。在公安機關提取的被告人闫甯與妻子趙蘭的微信聊天記錄中,案發前闫甯曾揚言要殺死自己的嶽母。

  2017年9月5日,這一天是農曆的中元節,闫甯從北京乘坐高鐵返回睢縣,途中購買了一把菜刀,乘坐出租車于當天下午4時許趕到嶽母家中,在向嶽母索要彩禮時,與嶽母以及妻弟媳發生争執,用菜刀将兩人當場砍死,并造成嶽母家兩歲的小孫女輕微傷。

  而在闫甯作案之後,他在事發現場的二樓與妻子趙蘭進行視頻聊天,趙蘭看到了丈夫身上有血,于是立即趕往家中。

  闫甯作案後在嶽母家自殺未遂,被送往醫院搶救。經鑒定,闫甯具有完全刑事責任能力。

  被告人稱應被認定為限制刑事責任能力人 被河南高院駁回

  商丘市中級人民法院于2018年7月21日以闫甯犯故意殺人罪作出死刑判決,被告人選擇了上訴。法晚記者看到,闫甯的上訴理由為,原審認定傷害嶽母家小孫女的犯罪事實錯誤,闫甯的作案動機并非僅僅因為彩禮與嶽母發生糾紛,而是因為抑郁症偏執将仇恨對象殺害,原審采信徐州市東方人民醫院司法鑒定所的鑒定意見錯誤,闫甯應被認定為限制刑事責任能力人。

  河南省人民檢察院出庭檢察員認為,本案事實清楚,證據确實充分,上訴人的理由以及辯護意見不能成立。闫甯故意殺人造成兩死一輕微傷的嚴重後果,一審判處死刑并無不當。

  對于被告人的上訴意見,河南省高級人民法院在二審判決書中認為,經查,案發現場兩歲的兒童所受傷情被鑒定為銳器砍切所緻,闫甯供述在案發時嶽母家的小孫女在場,現場隻有闫甯一人持有兇器,原審法院根據上述證據認定闫甯緻傷并無不當。

  關于闫甯辯稱作案動機是因抑郁症偏執導緻将仇恨對象殺害一事,經查,闫甯因感情和家庭瑣事遷怒于被害人,事先準備作案工具,目标明确,作案後有自殺行為并告訴妻子,其具有一定的辨認和控制能力,該上訴意見不能成立。

  2018年12月5日的判決書中,河南省高院認為,原審法院定罪準确,量刑适當,依法駁回上訴,維持原判。

   <strong>大发pk10倍率</strong> 原标題:為這事,幾位元老給交通部做工作,還做不通!

  “要讓交通部門當被告,那可翻天了,要幾位委員長出來談話,做交通部門領導的工作,還做不通。”

  “有的省委書記、省長認為這部法超前,政府工作本來就難幹,‘要是還可以告我們,更不好幹了’。”

  近日,楊景宇(十屆全國人大法律委員會主任委員)、胡康生(十一屆全國人大法律委員會主任委員)、喬曉陽(十二屆全國人大法律委員會主任委員)在人民大會堂接受了政知見(微信ID:bqzhengzhiju)的采訪,介紹了“民告官”制度背後的故事。

  “把它告上法庭,就是把中華人民共和國告上法庭”

  現在看來,“民告官”已經不是什麼新鮮事,但在幾十年前,這項制度曾引起廣泛争議。

  喬曉陽說,當時能突破“民告官”就是一件了不起的事情!

  如何了不起?

  在采訪現場,楊景宇介紹了有關“民告官”的一場争論——

  1983年3月2日,海上交通安全法草案提請審議。草案規定:當事人對主管機關給予的罰款、吊銷職務證書的行政處罰不服的,可以向上一級主管機關申請複議。這一條沒有規定當事人可以向法院起訴。

  在審議過程中,不少常委委員建議修改為當事人不服行政處罰的,可以向法院起訴。

  3月4日,楊尚昆主持召開座談會聽取意見。參加座談會的幾位常委委員和法律專家一緻的意見是,應當規定當事人有權向法院起訴。但交通部堅持認為,實施行政處罰的是中華人民共和國港監,它是代表國家行使職權的,不應成為被告。

  次日上午,彭真召開會議,再次專就這個問題進行商議。

  習仲勳、彭沖、廖承志、楊尚昆和交通部部長、副部長參加會議。在這樣一個有五位副委員長(其中四位又是中央政治局委員)參加的高層會議上,交通部仍然堅持草案規定。交通部部長說,港監履行職務,頭上戴的是國徽,把它告上法庭,就是把中華人民共和國告上法庭,這怎麼行?!

  這時,彭真很嚴肅地讓顧昂然念憲法有關規定。

  彭真說:海員、特别是當上大副、船長,要熬多年才能取得執業證書,你處罰錯了,吊銷他的執業證書,等于砸了人家的飯碗,還不許人家告到法院,讨個公道?

  交通部仍然不服。

  交通部副部長說,他在海上跑了多年,當過大副、船長,美國、日本對這種行政處罰都是不能告到法院的。

  這次會議還是沒有達成共識。

  走出會場時,習仲勳感歎說:“都念憲法了,還不服,這事兒真難啊!”

  習仲勳批了一個“好”字

  那場會後,王漢斌立即布置法工委研究室查美國、日本的有關法律規定。

  法工委加夜班寫了兩份材料,證明那位副部長講得不對。

  日本有一部海難審判法,美國有一個“海商法案例第283例《1974年美國聯邦法院判決大衛·蘇利亞諾控告美國海岸警衛隊隊長案》,都很明确:無論美國,還是日本,當事人對海事當局作出的行政處罰不服的,都是有權向法院起訴的。

  為了解決問題,王漢斌給時任國務院副總理萬裡寫了報告,彙報常委會審議海上交通安全法草案的情況,并附上有關資料。

  這份報告先報習仲勳,他批了一個“好”字,然後批給萬裡。

  萬裡專門讓時任國務院研究室主任的馬洪來了解情況。他回去向萬裡彙報後,萬裡就把報告批給了交通部,讓他們不要再争了。

  這場争議還引出了一項全國人大常委會審議法律案程序的變革——由“一審制”改為“二審制”,實質是全國人大及其常委會行使國家權力的一項制度創新。

  楊景宇說,海上交通安全法草案按照新的二審程序,經過半年進一步研究修改,由六屆全國人大常委會第二十九次會議于1983年9月2日通過。

  其中第四十五條規定:“當事人對主管機關給予的罰款、吊銷職務證書處罰不服的,可以在接到處罰通知之日起十五日内,向人民法院起訴;期滿不起訴又不履行的,由主管機關申請人民法院強制執行。”

  “2000多名鄉村幹部提出辭職”

  喬曉陽說,“要讓交通部門當被告,那可翻天了,要幾位委員長出來談話,做交通部門領導的工作,還做不通,反映當時人們對‘民告官’很抵觸、很不習慣”。

  經過海上交通安全法有關行政訴訟的争論後,法治理念有進步。但真要制定專門的行政訴訟法卻會引發又一場法治理念的大較量。

  據胡康生披露,當時,有的省委書記、省長認為這部法超前,政府工作本來就難幹,要是還可以告我們,更不好幹了。

  不僅如此。

  行政訴訟法1989年4月通過,1990年10月1日起施行。在正式施行前的1990年8月,有媒體報道,行政訴訟法即将實施,之後常德市2000多名鄉村幹部提出辭職。

  “有的領導同志對此認為,行政訴訟法在目前中國的情況,應該晚發布或不發布,這個法公布後,農村的各項工作更不好辦,對當前各項建設不利,自己搞亂自己。”

  胡康生說,事實勝于雄辯。從行訴法實施的當時和現在的回頭看,它促進行政機關依法行政、保護公民權利,起了積極作用。

  在喬曉陽看來,在當時曆史條件下,甯可起點低一點,先把這個行政訴訟制度建立起來。

  2014年,我國對《行政訴訟法》進行了較大修改,如把“具體行政行為”改為“行政行為”,删除了“具體”二字;受案範圍從“行政機關”擴大到“規章授權的組織”,把原來列舉的受理八個方面的事項增加到十二個方面,擴大到人身權、财産權之外的其他權利。

  此外,還規定法院對規章以下規範性文件可以進行附帶性審查等。

  “改革開放早期立法當中先建立制度填補空白,在這個基礎上再逐步推進,是一條基本經驗。”喬曉陽說。

  “誰也不清楚這個人為什麼被關進來”

  喬曉陽參與立法工作多年。

  “我參與立法工作隻有35年,我是從1983年開始接觸立法工作、參與立法工作,到今年3月退出領導崗位,整35年”。

  在他看來,40年來我國的立法工作和改革開放是相伴而生、相伴而行的。

  用特點是“定”的立法來适應特點是“變”的改革,是改革開放40年來立法工作當中的一條主線,一直在處理這兩者的關系。其中經曆了“先改革後立法”“邊改革邊立法”,到“凡屬重大改革必須于法有據”幾個階段。

  在改革開放初期的一段時間裡隻制定了有限的法律,很多領域基本上是無法可依的。

  “那時候立法與改革的關系,往往是改革實踐走在前面,立法任務更多是把實踐中成熟的經驗規定下來、肯定下來,鞏固改革的成果,同時又為下一步改革留有餘地。”

  即,先把制度建立起來再逐步向前推進。

  胡康生參與起草的幾部重要法律:民法通則、行政訴訟法、物權法、刑事訴訟法、刑法。

  這五部法律都是重頭戲,都有不少故事。

  1996年刑訴法是在1979年刑訴法上修訂的,對79年刑訴164條作110處修改,增至225條。

  以“公安取消收容審查”為例。

  1979年刑訴法規定的偵查措施中沒有收容審查,收容審查是行政措施,但實際中也用于刑事訴訟的偵查犯罪,“公安機關懷疑你犯罪,就可以收容審查,關進去以後再找證據,但有不少找不到證據的也不敢放人,結果無期限地限制人身自由。當初收審一年、兩年是很普通的,個别還有十幾年的。”

  胡康生補充說,“當時有一個案例,收容所的警察都換了好幾個了,有一個被收審的人還關在那裡,因為關的時間太久,原來的人都調走了,結果誰也弄不清楚這個人為什麼原因被關進來。誰也不敢放人,怕把真的壞人放跑了負責任。”

  如何通過修改刑事訴訟法解決這個問題?這也遇到了一些阻力。

  “公安機關喜歡用這個手段,方便,說法律上不認可收容審查,他們無法工作。”胡康生說,這種争論,不僅僅是法律規定的争論,而是不同思想理論的争論。

  1996年修改刑事訴訟法,明确取消收容審查制度。

  “對實際工作中确實需要的偵查手段,在刑事訴訟法中也補充了一些規定,需要的偵查手段,法律上應當完善,比如對拘留、逮捕的規定,作了一些補充,使偵查工作更加方便有效,不僅有期限限制,檢察機關還可以監督,這樣就納入法制軌道。”

  胡康生介紹,1979年刑訴法規定了免予起訴制度,修改刑訴法收集意見中普遍反映,免予起訴雖然沒有起訴,但是檢察機關給當事人定罪了,沒有經過法院,沒有人監督,而且有些案子本應起訴到法院,檢察院免予起訴,就放了,輕縱了犯罪分子,實踐中用的比較濫,也滋生了一些腐敗。

  “但檢察機關堅持不能取消這項制度,一直到中央有關部門負責同志的高層協調會上,檢察院的同志還是堅持保留這項制度。在協調會上大家充分分析這項制度存廢的利弊,最後許多同志認為為了使訴訟制度更加完善,還是取消好。”

  胡康生說,法律已經規定了“未經人民法院依法判決,對任何人都不得确定有罪”這條規定,就不能再不經法院由檢察院定罪。

  如果檢察院認為不需要到法院判處刑罰的可以作不起訴決定,是無罪處理,不起訴制度法律已經規定,不需要再規定免予起訴。

  “後來檢察院的同志也接受了。”

  撰文 | 孟亞旭

  

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